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可怕的原意主义|今日美政(附音频)

可怕的原意主义|今日美政(附音频)

社会


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作者 | Eric
全文共 3771字,阅读大约需要9分钟



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第106集





仔细想一想,美国宪法是人类最古老却依然还在使用的宪法之一。从 18 世纪到现在,美国人的生存状态发生了太大的改变。从马车到自动行驶的电动车,从白人新教教徒为主的社会到多民族多信仰的社会,从一个完全的农业社会到一个信息化社会,从一个被世界边缘化孤悬海外大陆到全世界的领导者。如此大的改变,怎么可能依然执行完全一样的社会权力分配,对人们进行完全一样行为规范的规定?这就好像用儿童的世界观和行为指南去指导成人一样,从常识上去想,也是不可能的。 

美国宪法,图源:britannica.com


但是,作为美国联邦最高法院的大法官,却有不少人真的认为,宪法的含义就应该是一成不变的。他们认为,宪法条款的含义,在通过的时候就已经确定了,我们不能改变这些立法者的原意。你想改变宪法吗?对不起,议会自己去修宪。我们法官,只管按照立法者的原意去理解宪法,执行宪法的要求。这就是典型的原意主义 originalism,或者翻译为原典主义。 

这种对法律的理解不仅是愚蠢的,甚至是危险的。这意味着 21 世纪的人必须服从 18 世纪人的价值观。危险在哪里呢?我们知道,在美国立宪的时候,包括华盛顿将军本人,都毫无疑问地并不把黑人看作是和我们平等的人类,在美国 “独立宣言” 中所谓的 “人人被造平等” 中的 “人” ,并不包括黑人。因为很明显,黑人,甚至其他有色人种族裔,在当时的美国并不享有 “独立宣言” 中所提到的 “生命的权利,自由的权利和追求幸福的权利” 。请注意,这就是当时的立法者的原意。 

哪怕一直到了南北战争之后,虽然白人废除了奴隶制,但这并不意味着美国白人认为黑人是和白人同等的人类。在通过第 14 修正案,保证黑人拥有同等的被法律保护的权利的同时,同一个美国国会也通过了种族隔离法案,要求将黑人的社区,学校等和白人隔离开来。请注意,这就是当时立法者的原意。按照这个立法的原意,第 14 修正案当然是肯定了 “隔离但平等” 的原则。因此 1892 年关于普莱西案的最高法院判决维护了种族隔离政策,这是完全遵循 “原意主义” 的(第 14 修正案通过于 1868 年,和1892 年的人观念更接近)。按照原意主义,种族隔离根本不应该被废除。1954 年结束种族隔离的布朗案的判决,使用的也是第 14 修正案,当时非常进步的沃伦最高法院 9 名大法官一致同意,第 14 修正案保障了黑人和白人不能隔离的所谓平等权,按照原意主义的观点,这反而是错误的。因为这并不尊重最初立法者的原意。最初立法者在通过第 14 修正案的同时,也通过了种族隔离法。他们的原意就是希望美国采取种族隔离政策,隔离但平等。 

我想问我们的每一个听众,我们希望活在这样一个 “隔离但平等” 的世界里吗?隔离黑人,凭什么不隔离我们华人呢?我们今天获得的平等权利,是保守的右派为我们争取来的吗?不,恰恰相反,是稍显激进的沃伦法庭为我们判定的。 

原意主义者的大法官们无法解决这一矛盾。他们中间的大多数都采取模糊自己原意主义的立场。因为他们也知道,如果不掩饰自己这种立志要开历史倒车的态度,他们很可能无法通过参议院的审核。在 1987 年,里根总统提名的极端保守的大法官候选人 Robert Bork 就毫无掩饰地声称自己是原意主义者,他反对 Roe v Wade 判例,甚至要求回到宪法最初制定时候的一些种族歧视政策。这使得最终连共和党人都看不下去了,六名共和党参议员投票否决这位里根总统提名的保守派大法官,Bork 最终没有能进入最高法院,他被认为是美国大法官提名历史上第三糟糕的候选人。 

但危险并没有到此为止。美国历史上可能最糟糕的一次原意主义的判决,应该算是 1857 年的斯科特诉桑福德案Dred Scott v. Sandford。绝大多数历史学家们认为,这一判决间接地导致了美国南北战争,导致美国 60 万人,死于自相残杀。 

Dred Scott,图源:history

这一案件的大概经过是这样的: 

斯科特出生于 1800 年,是布劳夫妇的奴隶。后来他被卖给了一位军医艾默生大夫。这件事发生在密苏里州。而密苏里是一个蓄奴州,也就是说,奴隶所有权和买卖都是合法的。艾默生由于行医的需要,带着奴隶斯科特旅行到过北方的伊利诺斯和威斯康辛两个州,这两个州是所谓自由州,是禁止奴隶制的。因此斯科特在北方的时候,并非是奴隶身份。随后他们又回到了密苏里。艾默生医生死后将奴隶斯科特作为遗产给了自己的妻子。斯科特这个时候希望能通过赎买的方式,付钱让自己和自己的家庭获得自由(他的妻子还是来自北方的自由黑人)。但遭到艾默生太太的拒绝。斯科特没有办法,只能走法律途径。后来艾默生太太由于各种原因,将斯科特转让给了弟弟桑福德先生。因此最终这个官司,就成了斯科特诉桑福德。 

这里要介绍一下当时美国的历史背景。到了 1850 年代,美国南北地区就是否还应该执行奴隶制(欧洲早已在包括自己的殖民地上,废除了奴隶制,并因此鄙视美国人)而在议会吵得不可开交。最后达成了一项历史上著名的 “密苏里妥协” 。即密苏里州以南,包括密苏里州是可以蓄奴的,但以北各州,必须禁止奴隶制。将来美国拓展到西部,新建立的州,也必须按密苏里州的南部边界为界,北部的州不得执行奴隶制,而南部的州可以执行奴隶制。请大家注意,这一妥协隐含了一个前提,即联邦政府有权来决定一个州是否被允许蓄奴。啊哈!这可绝不是开国先贤,宪法制定者们的原意。最初的美国宪法制定者们,是坚决反对联邦去干涉州立法的。这是后来导致最高法院判决的一个重要因素。 

密苏里妥协同时还规定,一旦奴隶进入了自由州,那么他们就自然拥有了自由身份,不能再沦为奴隶了。斯科特就是根据这一规定,说我已经去过北方的伊利诺斯和威斯康辛了,那么我本来就应该是自由的了,以此来伸张自己的自由人身份。这个案子辗转就打到了美国最高法院。 

看上去似乎并不复杂。斯科特的伸张有法律依据的,对吗? 

不对。当时的最高法院以 7-2 的投票比例,宣布斯科特败诉。理由是什么呢?理由是,斯科特根本不具备美国公民的身份,他是奴隶,因此不受美国法律保护。请注意,当时的首席大法官坦尼 Roger Taney 在自己的判词中明确地说,美国宪法制定的原意中说的公民,根本不可能包括黑人。因为宪法制定者们很多自己都是蓄奴者。他们不可能将黑人作为公民对待。黑人对于白人来说, “是劣等人类,只是白人的财产” 。这里请注意,美国宪法中虽然没有明确规定奴隶制,但对于奴隶制是有明确暗示的,比如奴隶贸易条款,逃奴条款等等。因此坦尼大法官对宪法的理解,应该说是符合立法者原意的。 

坦尼大法官更进了一步。他继续按照原意主义的原则,判定 “密苏里妥协” 是违宪的。因为宪法根本没有授予联邦政府限制州政府立法的权力。一个州当然自己有权来决定自己是不是允许蓄奴,你联邦政府没有权力去干涉州立法。请注意,这一逻辑和今天的最高法院废除 Roe v Wade 判例是完全一样的。是否允许堕胎的权力,归州所有,联邦不能干涉。同样地,坦尼大法官也表示,蓄奴与否是州的权力,联邦不得干涉,所以密苏里妥协违宪。这是美国历史上,继 “马伯里诉麦迪逊案” 之后,第二个最高法院判处联邦立法违宪的案子。这立刻打破了美国南北废奴和蓄奴两股政治势力的平衡,双方都失去了继续妥协的能力,很快在四年后,爆发了南北战争,战死 60 万人。 

坦尼大法官判错了吗?现在大多数人都会认为这一判决是一个灾难。但坦尼大法官在法律界的名声很好,后来还被评为美国历史上最好的 12 个大法官之一。为什么?这就是因为坦尼大法官只将自己作为一个工具人,完全原汁原味地遵从法律制定者的原意,完全不考虑现实情况的改变和需要做出的调整。在当时已经非常明确的摒弃奴隶制的文明前进的阶段,去遵从 18 世纪的立法者们将黑人看作白人工具的立法精神。最终的结果,是美国司法历史上最糟糕的一次判决和付出 60 万人的生命。 

请注意,这里我并不是说应该完全抛弃立法者的原意。不,熟悉我节目的朋友都知道,我非常强调  “度的问题”。完全遵照原意,是肯定行不通的。因为历史在前进,而美国的修宪门槛过高,靠修宪根本没有可能适应时代的需要。但完全抛弃原意,则会丧失法律的稳定性和严肃性。但从历史记录来看,强调活宪法主义,根据现实的情况,现代的道德观念来解释宪法的所谓进步派,并没有给美国历史造成太大的伤害;相反,极度保守的所谓原意主义,则给美国历史上造成不止一次的伤害,乃至引发内战。美国的法官职业,本身就带有极强的保守色彩,这可能是他们的所谓进步,也不会给社会带来太大冲击的原因。而一旦法官采取保守态度,则往往是极端保守,反会给美国社会带来巨大的影响,本质上,这不是保守主义(保守主义的重点是保守现状Status Quo),而是一种激进的复古主义。 




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